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  • 現(xiàn)代刑事司法理念下刑事法官應(yīng)具備的審判思維

    [ 夏寒梅 ]——(2012-10-30) / 已閱9577次

    刑事法官應(yīng)樹立終生學(xué)習(xí)的理念,不但學(xué)習(xí)法律知識,還要學(xué)習(xí)非法律知識。非法律知識是指人文學(xué)科知識以及其他學(xué)科知識。博登海默曾經(jīng)把法官比喻為“社會醫(yī)生”,而“社會醫(yī)生”要精通“醫(yī)術(shù)”----法律知識,此外還要有廣博的知識修養(yǎng)。要積極積累隱形知識。世上沒有完全相同的兩個案件,法官的知識是通過研究每一個案件所呈現(xiàn)出的法律關(guān)系逐步積累而成。因此刑事法官應(yīng)該慎重地研究每一個刑事案件,關(guān)注每一個案件的共性與個性,從細(xì)微處著手,積累形成法官的經(jīng)驗(yàn)和知識體系,從而完成法官專門化和職業(yè)化的實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變。
    (一)、現(xiàn)代刑事司法理念下刑事法官應(yīng)具備的審判思維
    法官的思維規(guī)則是法官在司法認(rèn)知過程中一貫遵循的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn),是保障法官思維沿著正確的方向前進(jìn)的指示和規(guī)定,既是法官在思維過程中應(yīng)遵循的一種技術(shù)準(zhǔn)則,也是法官在思維過程中面對困惑時的價(jià)值取向。掌握國家刑罰權(quán)的刑事法官只有確立與現(xiàn)代刑事司法理念相適應(yīng)的,符合刑事法律基本原則和刑事政策要求的現(xiàn)代刑事審判思維,才能實(shí)現(xiàn)刑事審判的公平和正義,推動刑事法治的文明與進(jìn)步。
      1、罪刑法定的原則性思維
    罪刑法定是近代刑法的一項(xiàng)基本原則,它的基本內(nèi)容是法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰,即何種行為是犯罪,以及對這種行為應(yīng)當(dāng)處以何種刑罰,都應(yīng)當(dāng)由法律予以明確規(guī)定。作為一項(xiàng)基本的法律原則,罪刑法定原則的確不是一個簡單的立法技術(shù)問題,而是一個深刻的觀念變革與價(jià)值重塑工程,形成價(jià)值觀念的共識乃是確保罪刑法定的精髓與靈魂得以貫徹的關(guān)鍵。為此刑事法官應(yīng)當(dāng)樹立罪刑法定的原則性思維,用以審理具體的刑事案件。對這個問題,我也是深有感觸,其實(shí)這個罪刑法定的原則不應(yīng)該只是我們法官重視,更應(yīng)該在公安檢察環(huán)節(jié)得到重視,現(xiàn)在有個別檢察院起訴過來的案件,看案情,確實(shí)有一定的社會危害性,但是怎么研究他還真夠不成哪條犯罪,象這樣的案件呢,一般檢察院會商量我們,這個一般可能在基層院存在,只要定個罪就行,象這種情況,我想就是明顯違背了罪刑法定的原則,而且這樣的案件經(jīng)不住歷史的檢驗(yàn)和推敲,應(yīng)當(dāng)說對當(dāng)事人也是極不負(fù)責(zé)任的。雖然法律規(guī)定的犯罪與現(xiàn)實(shí)生活中危害社會的行為之間總存在一定的差距,刑法典中規(guī)定的犯罪只是社會生活中危害社會行為的一部分,但罪刑法定原則的核心是嚴(yán)格按照法律規(guī)定來認(rèn)定、處罰犯罪,因而對法律沒有明文規(guī)定的,即使是嚴(yán)重危害社會的行為也不能定罪處罰。有人認(rèn)為,犯罪的本質(zhì)屬性是行為具有嚴(yán)重的社會危害性,因此只要某種行為危害嚴(yán)重,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有罪,這正是輕視罪刑法定原則的習(xí)慣思路,必須堅(jiān)決摒棄。
    2、控辯平等的中立性思維
    在刑事訴訟中,控辯平等對抗與法官居中裁判是公正審判的基本格局。刑事法官應(yīng)當(dāng)樹立控辯平等的中立性思維,引導(dǎo)和指揮刑事審判程序的正當(dāng)進(jìn)行。刑事訴訟中由于追訴本身的特殊性,被告人總是處于原始性的不利地位,導(dǎo)致控辯力量的先天失衡,為此在刑事審判中尤其應(yīng)強(qiáng)調(diào)保護(hù)被告人的訴訟權(quán)利,給其提供充分的辯解機(jī)會,適時引導(dǎo)其舉證、質(zhì)證和發(fā)表辯護(hù)意見。刑事法官必須樹立實(shí)體與程序并重的公正觀,既強(qiáng)調(diào)裁判結(jié)果的準(zhǔn)確性,又確保審判過程的公正性和正當(dāng)性。要樹立懲罰犯罪與保障人權(quán)并重的價(jià)值觀,保持懲罰犯罪與保障人權(quán)兩種價(jià)值觀的平衡,不但要通過懲罰犯罪保障被害人的人權(quán),而且要保障被告人的人權(quán)。例如最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部2007年3月9日印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格依法辦案確保辦理死刑案件質(zhì)量的意見》對刑事法官“應(yīng)當(dāng)”告知被害方有權(quán)提起附帶民事訴訟和委托訴訟代理人以及罪犯申請會見其親屬進(jìn)行了規(guī)定,對當(dāng)事人雙方的權(quán)利保障進(jìn)一步強(qiáng)化,就體現(xiàn)了對刑事法官樹立控辯平等的中立性思維的指引。
      3、自主判斷的獨(dú)立性思維
      刑事法官職業(yè)化建設(shè)強(qiáng)調(diào)刑事法官要根據(jù)自己的職業(yè)技能、良知對刑事案件的事實(shí)問題和法律適用問題獨(dú)立進(jìn)行思考,理性地作出裁判,為此刑事法官必須樹立自主判斷的獨(dú)立性思維,審判思維要獨(dú)立地展開,不受其他人的影響和干擾。法官的最高境界以及最好的品質(zhì)就是尊重法律、服從法律,依照法律的規(guī)定,獨(dú)立地進(jìn)行思考并作出判斷。法官如果不具備獨(dú)立的思維能力,就容易被他人的言論所左右,無法保持中立,這樣也就很難做到公正裁判。
    4、善于懷疑的疑問性思維
    懷疑性作為法官思維切入的一個基本特性,已作為一個司法原則而得到承認(rèn)和加強(qiáng)。刑事訴訟法第12條關(guān)于“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪”的規(guī)定吸收了無罪推定原則的合理內(nèi)核,第162條第3項(xiàng)關(guān)于“證據(jù)不足,不能認(rèn)定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足,指控的犯罪不能成立的無罪判決”所確認(rèn)的“疑罪從無”原則,均為刑事法官的疑問性思維的運(yùn)用提供了法律依據(jù)。善于懷疑、合理懷疑應(yīng)是刑事法官的天性,訴訟的過程就是一個使法官“排除合理懷疑”的過程,只有當(dāng)合理懷疑被排除時,才能定案,因此刑事法官應(yīng)該樹立善于懷疑的疑問性思維。
    5、刑法謙抑性的定罪思維
    刑法的謙抑性也就是刑法的有限性、迫不得已性,即如果可以運(yùn)用其他手段充分抑制違法行為,充分保護(hù)法益時,就不要把它作為犯罪處理。刑法只有在其他部門法不能調(diào)整的情況下才適用,就像學(xué)者經(jīng)常比喻的那樣,刑事手段就好比是足球賽場上的守門員,在他前面有前鋒、中鋒和后衛(wèi),都可以對對方的進(jìn)攻進(jìn)行抵擋。只有當(dāng)前面幾道防線全部失守的情況下,最后才輪到守門員,這形象地解釋了刑法的謙抑性原理。刑法的謙抑性突出地表現(xiàn)在法定犯中。所謂法定犯,又稱為行政犯,是以違反一定的經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)作為構(gòu)成前提的犯罪。當(dāng)缺乏經(jīng)濟(jì)、行政這樣的部門法的評價(jià),也就是在缺乏前提法依托的情況下,刑法不能優(yōu)先介入來判斷某種行為是否構(gòu)成犯罪。比如非法傳銷構(gòu)成犯罪的問題,最高人民法院的司法解釋規(guī)定,在國務(wù)院把傳銷行為定性為違法之后,如果行為人繼續(xù)從事違法傳銷活動,情節(jié)嚴(yán)重的,才能按非法經(jīng)營罪追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。因此對于上述犯罪,應(yīng)當(dāng)首先從刑法的前置性法律中尋找它的違法屬性和違法根據(jù),然后才能上升到刑法的層面加以認(rèn)定和懲罰。
    6、刑罰輕緩化的量刑思維
    刑罰輕緩是刑法謙抑的題中之意,是倡導(dǎo)以盡可能輕的刑罰來懲罰和控制犯罪,具體表現(xiàn)為輕刑、緩刑、假釋的廣泛適用等。隨著人類社會法治文明的不斷發(fā)展,輕刑化已成為世界上許多國家刑事立法的基本指導(dǎo)思想和刑事司法的理性選擇,因?yàn)椤皩τ诜缸镒顝?qiáng)有力的約束力量不是刑罰的嚴(yán)酷性,而是刑罰的必定性!奔词剐塘P并不嚴(yán)酷,只要它能確定不移地成為犯罪的后果,就足以達(dá)到懲罰犯罪的目的。為此慎刑觀念是刑事法官量刑的首要價(jià)值觀,刑事法官應(yīng)當(dāng)樹立先進(jìn)的刑罰理念,確立刑罰輕緩化的量刑思維,做到慎重準(zhǔn)確地適用刑罰。
    7、法律效果與社會效果、政治效果、輿論效果相統(tǒng)一的辦案思維
    美國著名法官卡多佐強(qiáng)調(diào),司法必須與社會現(xiàn)實(shí)相適應(yīng)。由于社會的復(fù)雜性與法律規(guī)定性之間的差距,法律不能涵蓋社會生活中的所有利益沖突和價(jià)值追求,為了實(shí)現(xiàn)時代和社會公眾對正義的新的要求,法官在適用法律時就必須對各種利益進(jìn)行綜合平衡作出價(jià)值選擇。在構(gòu)建和諧社會的今天,作為刑事法官,更應(yīng)當(dāng)樹立法律效果與社會效果相統(tǒng)一的辦案思維,洞察并把握社會生活的走向,對現(xiàn)行刑事法律和現(xiàn)實(shí)社會利益進(jìn)行利益平衡,并根據(jù)刑事法律的價(jià)值取向作出裁判,從而達(dá)到法律效果與社會效果的統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)社會的和諧安定。需要注意的是,社會效果有時并沒有十分確定的標(biāo)準(zhǔn),甚至在現(xiàn)實(shí)中被一些人做庸俗化理解,因此刑事法官在追求法律實(shí)施的社會效果方面,應(yīng)當(dāng)始終在法律規(guī)定的范圍和幅度內(nèi),考慮社會公眾的價(jià)值取向,如果發(fā)生法律效果與眼前的社會效果不相統(tǒng)一的情況,也應(yīng)當(dāng)依法適用法律,這是由刑事法官的審判思維是以合法性判斷為基本要求所決定的。
      (二)、刑事法官需摒棄以下幾種思維
    1、懲罰犯罪的偏向性思維
    2、依附上級的行政性思維
    3、迷信鑒定結(jié)論的審查思維
    4、口供主義的定案思維
    5、重刑主義的量刑思維
    6、機(jī)械羅列證據(jù)的證明思維
    刑事裁判文書應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)刑事法官對事實(shí)證據(jù)的分析認(rèn)定以及法律、司法解釋的適用過程,闡明法官作出裁判的理由,以彰顯刑事裁判的公平與正義。然而在刑事審判實(shí)踐中,刑事法官在制作裁判文書時往往對裁判理由的闡述比較重視,而對事實(shí)證據(jù)的分析認(rèn)定不予關(guān)注,普遍存在著機(jī)械羅列證據(jù)的證明思維,滿足于“自己查明”犯罪事實(shí),而沒有通過證據(jù)內(nèi)容的分析來“證明”所認(rèn)定的犯罪事實(shí)。主要表現(xiàn)在:一是缺乏對控辯雙方在事實(shí)、證據(jù)問題上的不同看法的分析辯駁;二是缺乏對證據(jù)證明內(nèi)容的分析論證,定案證據(jù)如何證實(shí)案件事實(shí)的,缺乏細(xì)致的分析;三是滿足于簡單概括證據(jù)的證明內(nèi)容,至于證據(jù)的證明內(nèi)容之間如何相互印證則難以體現(xiàn)。這些問題的存在,導(dǎo)致人們對刑事裁判文書認(rèn)定的事實(shí)難以通過裁判文書所列舉的證據(jù)形成確信,而要通過翻閱卷宗材料才能確認(rèn)裁判文書認(rèn)定的事實(shí)能否成立。
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