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  • 指使肇事人逃逸的行為之辨析——兼談對(duì)相關(guān)司法解釋的質(zhì)疑

    [ 黃慶明 ]——(2002-5-18) / 已閱24405次

    指使肇事人逃逸的行為之辨析

    ——兼談對(duì)相關(guān)司法解釋的質(zhì)疑

    福建省安溪縣人民法院 黃慶明



    最高人民法院《關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第二款規(guī)定:“交通肇事后,單位主管人員、機(jī)動(dòng)車(chē)輛所有人、承包人或乘車(chē)人指使肇事人逃逸,致使被害人因得不到救助而死亡的,以交通肇事罪的共犯論處。”(以下我們將實(shí)施這種行為的人簡(jiǎn)稱(chēng)為“指使人”,實(shí)施的行為簡(jiǎn)稱(chēng)為“指使行為”。)最高人民法院這一司法解釋意旨在于打擊指使行為,以維護(hù)社會(huì)道德及公共秩序。然而,既然交通肇事犯罪屬于過(guò)失犯罪,那么,認(rèn)定指使人構(gòu)成交通肇事罪共犯是否科學(xué)呢?

    讓我們借助于簡(jiǎn)單的三段論邏輯推理方法來(lái)考察這個(gè)命題:

    大前提——違反交通運(yùn)輸管理法規(guī),因而發(fā)生重大交通事故,致人重傷或死亡,或者致使公私財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的,構(gòu)成交通肇事罪。

    小前提——指使人違反了交通運(yùn)輸管理法規(guī)。

    結(jié) 論——指使 人犯了交通肇事罪。

    在這個(gè)三段論中,大前提是法律規(guī)定,是真實(shí)的。如果小前提也是真實(shí)的,那結(jié)論即指使人犯了交通肇事罪,便無(wú)可爭(zhēng)議。但小前提是否真實(shí),值得商榷。指使人沒(méi)有實(shí)施也沒(méi)有指使肇事者實(shí)施違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)的行為,而真正違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)是在交通運(yùn)輸過(guò)程中駕駛、控制交通工具運(yùn)行的人員——即肇事人。從這個(gè)簡(jiǎn)單的三段論,我們可以很清楚地判斷出:指使人構(gòu)成交通肇事罪的結(jié)論不成立。但是根據(jù)上述司法解釋?zhuān)甘谷藚s已構(gòu)成了交通肇事罪。

    筆者認(rèn)為,該司法解釋將指使行為與肇事行為混為一談,違背了罪刑法定原則;將指使人以交通肇事罪論共犯處,是不科學(xué)的。本文從分析逃逸行為的性質(zhì)入手,并從其在交通肇事犯罪構(gòu)成中的作用和共同犯罪構(gòu)成原理兩個(gè)角度對(duì)該司法解釋提出質(zhì)疑,從而指出該司法解釋的不合理性,并提出筆者對(duì)指使行為的定位的一些思考。

    一、逃逸行為的性質(zhì)及其在交通肇事犯罪構(gòu)成中的作用

    所謂逃逸,即為躲避不利于自已的環(huán)境或事物而離開(kāi)。交通肇事逃逸是指在發(fā)生交通事故后,為逃避法律追究而逃跑的行為。肇事人的逃逸行為是在交通肇事后所為行為,表現(xiàn)形式是逃逸行為的作為,其實(shí)質(zhì)是逃避搶救義務(wù)及責(zé)任追究的不作為。本文所分析的只是單一的逃逸行為(若肇事人有“將被害人帶離現(xiàn)場(chǎng)后隱藏或遺棄,致使被害人無(wú)法得到救助而死亡或者嚴(yán)重殘疾的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百三十二條、第二百三十四條第二款的規(guī)定,以故意殺人罪或故意傷害罪處罰。”)。肇事人主觀心理只能是過(guò)失即是對(duì)被害人的死亡抱有僥幸心理,過(guò)于自信或疏忽大意。逃逸行為反映了肇事人較為惡劣主觀惡性,后果是使被害人無(wú)法得到及時(shí)救助,妨害了肇事責(zé)任的準(zhǔn)確認(rèn)定,經(jīng)偵查制造了障隘。但值得注意的是,逃逸行為并不因此上升為交通肇事罪的客觀構(gòu)成要件。刑法第133條規(guī)定:“犯交通肇事罪的,處三年以下有期徒刑或拘役,交通運(yùn)輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑!痹摋l明確規(guī)定,逃逸致人死亡并非交通肇事罪的客觀要件,而只是一個(gè)獨(dú)立的量刑情節(jié)。法律以此作為獨(dú)立量刑情節(jié)意在警誡或期待肇事人為一定的行為,單一逃逸行為本身并不構(gòu)成犯罪。皮之不存,毛將焉附?既然單一的逃逸行為不是交通肇事犯罪的構(gòu)成要件,指使人實(shí)施指使肇事者逃逸的指使行為更談不上構(gòu)成交通肇事罪。但指使人出于私利(逃避民事責(zé)任或免受牽累等)而見(jiàn)死不救的行為違背了社會(huì)倫理道德,必然受到社會(huì)的共同譴責(zé)。

    二、指使人是否構(gòu)成教唆犯?

    從交通肇事罪的構(gòu)成要件來(lái)分析,指使人并不構(gòu)成交通肇事罪的教唆犯。

    1、主體:交通肇事罪主體雖是一般主體,但只有在一般主體履行一定的職責(zé)時(shí)即在交通運(yùn)輸過(guò)程中,直接操縱各種交通工具、指揮交通運(yùn)輸活動(dòng)或操縱交通設(shè)備時(shí)才成為本罪的主體。指使行為并不是履行這一特定職責(zé),指使人也就不是交通肇事罪的主體。

    2、客觀方面:交通肇事罪客觀上行為人違反交通運(yùn)輸管理法規(guī),指使行為并不違反這一法規(guī),根據(jù)罪則自負(fù)原則,指使人僅對(duì)自已的指使行為負(fù)責(zé),逃逸行為本身不構(gòu)成犯罪。再者,指使行為并不與交通肇事行為存在完整因果關(guān)系,上述司法解釋對(duì)指使人處于交通肇事罪的共犯論處,顯然有悖于刑法理論歸責(zé)原則。指使行為顯然不符合交通肇事罪的客觀要求,也形成不了交通肇事罪的教唆犯。

    3、主觀方面:交通肇事罪主觀上為過(guò)失。即行為人應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)自已的行為可能發(fā)生重大交通事故并造成嚴(yán)重后果,但由于忽大意而沒(méi)有預(yù)見(jiàn),或者雖然預(yù)見(jiàn)但輕信能夠避免,以致造成嚴(yán)重后果。指使人主觀為故意,即明知自已指使肇事人逃逸的行為會(huì)使肇事人逃避搶救義務(wù)及責(zé)任追究的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果發(fā)生。指使人主觀故意不符合交通肇事罪的主觀要件的要求。

    三、交通肇事犯罪系過(guò)失犯罪,不存在共犯問(wèn)題

    共同犯罪是二人以上共同故意犯罪。共同犯罪首先要有共同犯罪故意,各共同犯罪人通過(guò)意思聯(lián)絡(luò),知道自已是和他人配合共同實(shí)施犯罪,認(rèn)識(shí)他們的共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果,并且希望或放任這種危害結(jié)果的發(fā)生。交通肇事罪中行為人只能是過(guò)失,否則成立故意殺人罪。肇事人與指使人一方是過(guò)失,一方是故意,并無(wú)共同犯罪故意,不是共犯。其次要共同實(shí)施犯罪行為,各共同犯罪人的行為都是指向同一的目標(biāo),彼此聯(lián)系,互相配合,結(jié)成一個(gè)有機(jī)的犯罪活動(dòng)整體,共同創(chuàng)造犯罪的結(jié)果。指使行為與肇事行為,從行為的時(shí)間、行為指向目標(biāo)看,都是兩個(gè)可割裂的獨(dú)立部分。兩者的行為指向不一致,也構(gòu)成不了共犯。

    四、指使行為的定位

    如前所述,指使行為與交通肇事行為不能等同。那該行為應(yīng)如何評(píng)價(jià)呢??jī)H從道德評(píng)價(jià),或抑法律評(píng)價(jià)并實(shí)行制裁呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)具體情況具體分析。

    1、指使人僅實(shí)施指使行為,并未幫助肇事人逃逸的情況。因其構(gòu)成不了犯罪,只能道德上評(píng)判或由公安機(jī)關(guān)予以治安處罰。上述司法解釋顯然對(duì)此作出犯罪的定性,擴(kuò)大刑法適用范圍,使無(wú)罪的人應(yīng)到不應(yīng)有的刑事處分。

    2、指使人實(shí)施指使行為,并幫助肇事人逃逸的情況。筆者認(rèn)為指使人構(gòu)成包庇罪。所謂包庇罪是指明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財(cái)物,幫助其逃匿,或者作假證明包庇的行為。其立法本意為懲罰幫助犯罪分子逃匿的人,只要幫助逃匿,不管以任何種方法,只要客觀上加大了司法機(jī)關(guān)抓捕難度,甚至造成抓捕不能的,就應(yīng)以該罪處罰。指使人在交通事故發(fā)生后,肇事人可能犯罪情況下,主觀上明知逃逸行為會(huì)發(fā)生肇事人逃避搶救義務(wù)及責(zé)任追究的結(jié)果,并希望或放任這一結(jié)果的發(fā)生,客觀上實(shí)施了幫助肇事人逃逸的行為,加大司法機(jī)關(guān)的抓捕難度,甚至造成了抓捕不能,就應(yīng)處于包庇罪。從客觀上分析,其所侵犯的客體是社會(huì)管理秩序。無(wú)論從主觀、客觀上分析,指使人構(gòu)成了包庇罪。

    我國(guó)著名刑法學(xué)者陳興良先生曾言道:“刑法是一種不得已的惡。用之得當(dāng),個(gè)人與社會(huì)兩受其益;用之不當(dāng),個(gè)人與社會(huì)兩受其害。因此,對(duì)于刑法之可能的擴(kuò)張與濫用,必須保持足夠的警惕。不得已的惡只能不得已而用之,此乃用刑之道也!惫P者認(rèn)為,最高人民法院上述司法解釋有刑法濫用之嫌。只有嚴(yán)格貫徹罪刑法定原則和罪責(zé)刑相適應(yīng)原則,按照犯罪構(gòu)成理論對(duì)指使人的行為進(jìn)行準(zhǔn)確定性,具體問(wèn)題具體分析,才能真正保障無(wú)罪的人不受刑法追究,從而充分體現(xiàn)刑法的謙抑性,切實(shí)維護(hù)國(guó)家法律的權(quán)威。

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